Понятие преступления

17.01.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP»

Тема 3.

Понятие преступления

Основные вопросы:

1. Определение и .

2. Классификация преступлений.

3. Отграничение преступлений от иных правонарушений.

Нормативные акты.

1. ППВС РФ от 27.12.2007 N 51 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате.

2. ППВС РФ от 15.06.2004 N 11 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. ППВС РФ от 27.12.2002 N 29 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое.

Литература.

1.
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М., 1995.

2. Бытко Ю.И. Преступление и преступность. – Саратов, 1999.

3. Герцензон А. А. Понятие преступления. – М., 1954.

4. Дурманов Н. Д. Понятие преступления. – М., 1948.

5. Епифанова Е.В. Теория преступления в науке уголовного : исторический аспект и современность. – Краснодар, 2006.

6. Епифанова Е.В. Теория преступления в российском и зарубежном законодательстве. – Краснодар, 2007.

7. Кадников Н.Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности. – М, 2005.

8. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. – Свердловск, 1987.

9. Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб., 2003.

10. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. – М.,1969.

11. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». – М., 2007.

12. Ломакина В. Ф. Преступление и проступок. – М., 1991.

20. Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. – М., 1989.

13. Мальцев В.В. Малозначительность деяния в уголовном праве // Законность. – 1999. – № 1.

14. Марцев А. И. Преступление: сущность и содержание. – Омск, 1986.

15. Марцев А.И. Вопросы учения о преступлении и ответственности. – Омск, 1998.

16. Миньковский Г.М. Проступок и преступление. – М.,1972.

17. Мурзинов А. И. Преступление и административные правонарушения. – М., 1985.

18. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. – М., 1961.

19. Сахаров А.Б. Понятие преступления по советскому уголовному праву. – М., 1973.

20. Тагащев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т. Т. 1.-M., 1994.

21. Тер Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. – М., 2003.

Определение и признаки преступления.

(1-й )

Может на первый взгляд сложиться впечатление, что в реальной жизни нет преступлений, а есть кражи, убийства, изнасилования, взятки и т.д. Нет даже и последних, поскольку это лишь понятия определяющие группы реальных посягательств, и судье нет необходимости оперировать обобщёнными категориями. На самом деле это не так. Уже давно замечено, что преступления бывают, безусловно, и относительно безнравственными по большей части, только с той поры, когда найдёт необходимым запретить их в интересах общественного порядка.

Ещё в 1865 году профессор А.Ф. Бернер обосновал необходимость теоретического осмысления самого понятия преступления, как ключевого, базового института уголовного права. Не сразу и не вдруг появилось современное понятие преступления. Дискуссии по этому вопросу длятся на протяжении полутора столетий. Поэтому, и современная дефиниция преступления, закреплённая в законе, не есть нечто окончательное и завершённое. Отметим при этом, что и она не безупречна.

В российском уголовном праве (в УК 1996 г.) определение понятия преступления содержится в ч.1 ст. 14 УК: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Таким образом, преступление это:

1. деяние;

2. деяние, обладающее общественной опасностью;

3. деяние, совершённое виновно;

4. деяние, запрещённое Уголовным кодексом под угрозой наказания.

В понятии преступления отражается фундаментальное положение римского права о том, что: «ни кто не несёт ответственность за мысли».

Уголовное право регулирует поведение людей, вступивших в конфликт с предписаниями уголовного закона.

Упрощая ситуацию, можно отметить, что поведение человека, нарушающее уголовно-правовые запреты, причиняющее серьезный, часто невосполнимый вред охраняемым уголовным законом социальным благам, принято называть преступлением.

Поступок, определяемый как преступление, выступает в виде антиобщественного, антисоциального явления, в котором выражается индивидуальный антагонизм совершившего его лица в отношении сформировавшихся и существующих общественных отношений – общественных устоев.

Как показывает само наименование «преступление» – отмечал в своих лекциях по общей части уголовного права Н.С. Таганцев – такое деяние должно заключать в себе переход, преступление (в смысле «переступления за какой то предел, отклонение или разрушение чего-либо».

Ссылаясь на Цветаева, Таганцев цитирует: «Преступление, значит переход за кон, т.е. за границу, за пределы». Таково же этимологическое значение немецких терминов – Verbrehen; …относительно значения слов deliktum, delit – как понятие уклонения от прямой линии, от права.

Лицо, совершившее преступление, вступает в непримиримое противоречие с нравственно-этическими ценностными представлениями общества, опосредованными в нормах уголовного права.

Преступное деяние, представляющее социальное зло, не только выходит за рамки нормативно-одобряемых и допустимых моделей человеческого поведения, но и является наиболее острой формой социального конфликта. Его результатом выступает различный по характеру и тяжести последствий социальный вред, возникающий в сфере охраняемых уголовным законом наиболее важных общественных интересов и благ.

Преступлением в российском уголовном праве является только деяние, то есть поведение человека, выраженное вовне в виде конкретных актов действия или бездействия. Намерения, цели, мысли и другие компоненты интеллектуально-волевой сферы человека, не выраженные вовне в определенной объективированной форме, высказывания, записи в дневнике и т.п. ни при каких условиях не могут быть признаны преступлением.

Сформулированное в ч. 1 ст. 14 УК определение понятия преступления является материально-формальным, поскольку содержит как на материальный признак (общественную опасность деяния), раскрывающий социальную природу преступления, так и на формальный (нормативный) признак, а именно – его запрещенность уголовным законом.

«Формальное» определение преступления исходит из противозаконности: нет преступления без указания о том в законе («nullum crimen sinе lege»), Иными словами, сущность преступления сводится к нормативному его пониманию, тому, что подчёркиваю, закреплено в уголовном законе.

Однако из этого определения преступления остается не ясным: почему данное деяние признается именно уголовно-противоправным, почему восстановить нарушенные общественные отношения нельзя административными мерами? На эти вопросы способно, дать ответ «материальное» определение преступления, в котором содержится «материальная» основа криминализации деяний.

«Материальное» определение преступления в качестве такой основы называет общественную опасность. Иначе говоря, «материальное» определение называет преступлением то деяние, которое не только уголовно-противоправно, антисоциально, наказуемо, но и общественно опасно. В отечественном уголовном праве впервые материальный признак преступления был предложен представителями социологической школы уголовного права, что нашло законодательное отражение уже в первом российском Уголовном кодексе (УК РСФСР 1922 г.). До этого уголовное законодательство содержало «формальное» определение преступления (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г.).

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК деяние может быть признано преступлением, если оно обладает четырьмя названными в законе признаками: Что же это за признаки? Запомним их, это: общественная опасностью, уголовная противоправностью, виновность и наказуемость.

Повторю – Преступление в соответствии с ч.1 ст.14 УК – это совершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Таким образом, легальное определение преступления содержит указание на четыре объективных признака:

1. деяние;

2. общественную опасность;

3. противоправность;

4. наказуемость;

и один субъективный:

5. виновность.

Однако для полного раскрытия такого правового явления как преступление следует в его определение включить ещё два субъективных признака, указанных в уголовном законе. Кроме виновности таковыми выступают:

1. достижение возраста уголовной ответственности (ст.20 УК России);

2. вменяемость (ст.21 УК России).

Что же из себя представляют признаки преступления при ближайшем рассмотрении?

Основной признак Деяние, которым
признается осознанный волевой акт
поведения человека: лицо должно понимать фактический характер своих действий (осознанность деяния) и свободно выбирать вариант своего поведения (добровольность деяния).

Отсутствие любого из этих признаков исключает преступность деяния. Так, например, добровольность деяния причинителя вреда отсутствует, если лицо подвергалось с чьей-либо стороны физическому или психическому принуждению (ст. 40 УК РФ). Примером здесь служит случай, когда один человек толкает другого, а тот, падая взмахом руки, причиняет вред здоровью третьего лица. Действия второго человека преступлением не являются. Осознание фактического характера своего поведения может исключаться, если лицо введено в заблуждение.

Внешне деяние выражается в совершении каких-либо телодвижений (в том числе мимика, жесты).

Не подлежит ответственности человек за рефлекторные или инстинктивные действия.

В судебной практике прочно укоренилось правило, согласно которому преступные мысли, настроения, даже замысел совершить преступление, хотя бы высказанные в той или иной форме и
ставшие известными посторонним (так называемое обнаружение умысла), сами по себе не влекут уголовной ответственности. За мысли, даже высказанные в присутствии других людей, например «я убью Петрова», «я ограблю инкоссаторов» – по общему правилу не предусмотрена.

Однако, в ряде случаев, преступлением признаётся и произнесение определённых фраз, соответственно, к деяниям в этом случае относятся не только телодвижения. Так, уголовная ответственность предусмотрена за доведение до самоубийства путём угроз (ст. 110 УК), угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК), за клевету (ст. 129 УК).

В этом случае потерпевшему причиняется
вред психического характера, который обычно называется моральным. В этой связи следует заметить, что уголовно значимый акт поведения всегда уникален, он имеет, только ему присущие временные и пространственные характеристики.

Следующим значимым признаком преступления выступает общественная опасность – это материальный признак преступления, с помощью которого раскрывается его социальная природа.

Признак общественной опасности означает способность поступка человека, признаваемого преступлением, причинять существенный вред охраняемым уголовным законом социальным ценностям либо создавать реальную угрозу причинения такого вреда.

Законодатель выделяет характер и степень общественной опасности.

Характер общественной опасности определяется, прежде всего, объектом посягательства.

Характер общественной опасности преступления означает типовую опасность того или иного вида преступного поведения.

Критерием определения характера общественной опасности того или иного вида преступления являются, прежде всего, значимость и важность общественных отношений (социальных благ), на которые совершается посягательство. Поэтому, например, характер (качество) общественной опасности убийства значительно выше характера общественной опасности кражи, поскольку первое преступление посягает на жизнь человека, а второе – только на собственность.

Характер (качество) общественной опасности преступления зависит также от формы вины. Более опасна, естественно умышленная форма вины, нежели неосторожная.

Степень общественной опасности это (количественное) её выражение в рамках данного качества. Степень общественной опасности зависит от многих объективных и субъективных обстоятельств, например от значительности причиняемого вреда, характера вины, особенности самого посягательства, особенностей субъекта преступления.

Степень общественной опасности преступления определяется степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий и некоторыми другими объективными и субъективными признаками преступления.

Юридическим выражением типовой степени общественной опасности того или иного вида преступления является
санкция, установленная уголовным законом за его совершение.

Таким образом, в науке уголовного права и в судебной практике качественная составляющая называется
характером, а количественнаястепенью общественной опасности.

С учётом сказанного общественную опасность можно признать объективным свойством преступления, но с оговорками, что в силу достаточной неопределённости данного понятия для правоприменителя при принятии решений о наличии данного признака преступления, возможен определённый простор для его произвольного усмотрения.

Противоправность – формальный признак преступления, юридически выражающий общественную опасность. Означает предусмотренность признаков деяния уголовным законом на момент его совершения. Суть в римской формуле (nullum crimen sine lege) - нет преступления без указания на то в законе.

Уголовная противоправность как признак преступления означает, что преступлением может быть признано лишь такое общественно опасное деяние, которое прямо запрещено в нормах Особенной части УК. Уголовная противоправность как нормативная категория и необходимый признак преступления конкретизирует принцип законности (ст. 3 УК), согласно которому в российском уголовном праве преступность деяния определяется только Уголовным кодексом.

Признание преступлением лишь такого общественно опасного деяния, которое запрещено уголовным законом, исключает применение закона по аналогии.

Аналогией закона называется восполнение пробела в праве, когда применяется к случаям, прямо им не предусмотренным, но аналогичным тем, которые непосредственно регулируются этим законом. Восполнение любых пробелов в уголовном праве относится к исключительной компетенции законодателя. Суд, прокурор, следователь, не вправе признавать преступлением деяние, находящееся за рамками УК, в том числе путем применения наиболее близкой к совершенному деянию статьи УК.

Наказуемость означает, что в случае совершения преступления виновное в нем лицо может быть подвергнуто уголовному наказанию либо иным, предусмотренным уголовным законом, мерам уголовно-правового характера.

Иначе говоря, наказуемость есть предусмотренность в уголовном законе наказания за совершение запрещенного в нем деяния.

Наказуемость как признак преступления свидетельствует о наступлении отрицательных уголовно-правовых последствий для лица, совершившего преступление.

Примечательно, что в ч.1 ст. 14 УК отсутствует указание на обязательность наказания – именно поэтому по российскому уголовному праву возможно освобождение лица, как от уголовной ответственности, так и от наказания. В этой связи, нельзя говорить о неотвратимости применения наказания, как признаке преступления.

Виновность, также является конструктивным признаком преступления. Общественно опасное и уголовно-противоправное деяние только тогда может быть признано преступлением, когда оно совершено виновно. В решениях Верховного суда неоднократно подчёркивается, что обвинительный приговор не может быть основан на предположении виновности лица.

Виновность означает, что лицо действовало с определенным психическим отношением к своему деянию и его последствиям – умышленно или неосторожно. А. Ришелье как-то заметил: «Преступление творит умысел, а не случайность».

Предпосылкой виновности выступает вменяемость (ст.21)способность лица во время совершения преступления осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Достижение лицом возраста уголовной ответственности является формальным критерием. Соответствующий возраст применительно к различным преступлениям указан в ст.20 УК России.

Наиболее спорной проблемой теории, является вопрос о сущности преступления?

Назовём характерные подходы к проблеме:

1. сущность преступления проявляется в посягательстве на господствующие общественные отношения (см.: Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и . – М., 1974. – С.88);

2. сущность в нарушение, причинение ущерба, охраняемым уголовным законом общественным отношениям (см.: Прохоров В.С. Преступление и ответственность. – Л., 1984. – С.29); в причинении вреда (А.П. Козлов. Понятие преступления. СПб.-2004), во вредоносном для общества поведении.

3. сущность в общественной опасности посягательства (см.: Марцев А.И. Преступление: сущность и содержание. – Омск, 1986.- С. 30).

Малозначительное деяние (ч.2. ст.14).

От преступления как общественно опасного деяния необходимо отличать малозначительное деяние.

Находясь в торговом зале магазина, Б. взял шнурки стоимостью 18 руб. и один тюбик крема для обуви по цене 36 руб. и, не оплатив их стоимость, вышел из торгового зала магазина. Однако при выходе из магазина был задержан. Б. осужден по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 158 УК РФ с применением ст.73 УК РФ к наказанию в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение одного года. Он признан виновным в покушении на кражу чужого имущества.

Прокомментируем данное решение.

Согласно ч.2 ст.14 УК РФ не является преступлением (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

При решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности следует иметь в виду, что по смыслу закона деяние, формально подпадающее под признаки того или иного вида преступления, должно представлять собой достаточную степень общественной опасности.

Если деяние не повлекло существенный вред объекту, охраняемому уголовным законом, или угрозу причинения такого вреда, оно в силу малозначительности не представляет большой общественной опасности и поэтому не рассматривается в качестве преступления.

Уголовное дело о таком деянии не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Продолжая комментировать этот пример, отметим. Как видно из материалов дела и установлено судом, Б. пытался похитить одну пару шнурков и один тюбик крема для обуви на общую сумму 54 руб.

Согласно изменениям в КоАП РФ, (ст. 7.27) внесённым 16.05.2008г. №74-ФЗ следует, что: «хищение чужого имущества признаётся мелким и влечет административную ответственность при стоимости похищенного до 1000 рублей, включительно.

При таких обстоятельствах действия Б., хотя формально и содержат признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.1 ст.158 УК РФ, но в силу малозначительности не представляют общественной опасности.

Малозначительное деяние не является преступлением при наличии одновременно двух условий.

Первое: оно должно формально подпадать под признаки преступления, предусмотренного уголовным законом. Иными словами, в нем чисто внешне должна присутствовать уголовная противоправность.

Второе: в нем отсутствует другое свойство преступления — общественная опасность. Как правило, она отсутствует потому, что ущерб, причиненный деянием, мизерный. Отсюда деяние в целом оказывается непреступным.

Чаще всего определенный вред, некая антисоциальность в малозначительных деяниях имеет место. Но вред и антисоциальность — не криминальной степени, а гражданско-правовой, административной, дисциплинарной. Поэтому, прекращая дело или не принимая его к производству ввиду малозначительности деяния, следователь или суд рассматривает вопрос о возможности иной, не уголовно-правовой меры ответственности за него.

Малозначительным деянием может быть лишь умышленное, причем, как правило, совершенное с прямым умыслом, когда лицо желало причинить именно мизерный вред.

Например, когда молодой человек проник в частный цветник и похитил пару ромашек для своей возлюбленной.

Иное же дело, когда умысел был направлен на кражу значительных ценностей, но у жертвы их не оказалось. Характерны в этом отношении кражи кошельков в общественном транспорте, когда вместо значительных сумм в кошельке оказываются лишь проездные талоны. Это не малозначительная кража, а покушение на криминальную кражу с целью причинения ущерба гражданину (ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК).

При неконкретизированном умысле деяния – малозначительности быть не может.

Следует помнить, что в ряде преступлений обязательным, а не квалифицирующим признаком закон признает причинение крупного ущерба. Отсутствие такого ущерба исключает признак уголовной противоправности и подпадание деяния даже формально под признаки преступления, предусмотренного Кодексом. Уголовное дело о таком деянии не возбуждается, в возбужденное – прекращается не за малозначительностью
деяния, а за отсутствием состава преступления — обязательного признака причинения крупного ущерба (например – налоговые преступления – ч.1 ст. 198 УК; незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере – ч.1 ст. 228 УК).


Метки текущей записи:
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Автор статьи:
написал 6135 статей.

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.

 
Запросов: 110 | 0,474 сек
Память: 10.59MB