РЧП 3 лекции сразу.


Вещное право

  1. Понятие вещи и классификация.
  2. Право владение.
  3. Право собственности.
  4. на чужие вещи.

Понятие вещи и классификация.

Юрист Ульпиан такие вещи называл телесными – Res korparades. Римляне знали также вещи бестелесные – те, что относятся к имущественным определенным правам (право наследование).

Римская юриспруденция закрепила следующую классификацию вещей, которая и сегодня имеет практическое назначение:

  1. Вещи не движимые и движимые;

    Не движимые – это земля и вещи, привязанные к ней (строения, сады, леса, водоемы и т.д.). к недвижимым вещам относятся все те, которые имеют экономическую, стратегическую значимость (для государства, народа в целом).

    Движимые – это все остальное.

  2. Вещи маницепируемые и неманиципированные. Manus – рука. Для совершения сделок с маниципируемыми вещами обязательно проводился обряд, в котором имели право принять участия первоначально только граждане Рима и древние латины с обязательным применением руки. Подобный обряд проводился только с определенными вещами (земля, строения, сады, масленичные прессы, винокурильни, скот, рабы, сельхозинвентарь), строго определенные вещи, находящиеся на территории Древней Италии. Все другие вещи по закону относились к неманиципируемым и сделки с такими вещами проводились путем обычного вручения приобретателю (т.е. без формальностей).
  3. Вещи, изъятые из гражданского оборота и не изъятые из гражданского оборота. Вещи, изъятые из гражданского оборота в Древнем Риме:
    1. Вещи божественного права (храмы, алтари, жертвенники и др.);
    2. Места захоронения любого человека;
    3. Публичные вещи – это те, которые предоставлены в общее пользование – тюрьма, казарма, крепость, , музей и т.д.
    4. Вещи, которые по своему предназначению не могут принадлежать никому – вода, воздух, недра, городские стены.
    5. Вещи, которые законом непосредственно запрещались гражданскому обороту (сильнодействующие яды, предметы магии (амулеты, черные книги и т.д.) и т.д.).
    6. Тело свободного человека.
  4. Вещи, делимые и неделимые. Делимые вещи – это вещи, которые после разделения сохраняют свое функциональное назначение (колбаса и т.д.). Неделимые – это вещи, которые при разделении не сохраняют свое функциональное назначение (сумка и т.д.).
  5. Вещи, потребляемые и не потребляемые. Потребляемые – это те, которые при первом употреблении (использовании) уничтожаются (колбаса, дрова, уголь). Не потребляемые – это те, которые при первом потреблении не уничтожаются и теряют свою ценность постепенно (сумка, мебель).
  6. Вещи индивидуальные и родовые. Индивидуальные – это те, которые имеют конкретные строго индивидуальные признаки (дом, животное). Родовые – это те, которые не имеют индивидуальных признаков и их ценность определяется по весу, количеству (зерно).
  7. Вещи заменимые и не заменимые. Не заменимые – это те, которые в результате определенной конкретной сделки признаются таковыми (картина, скульптура). Заменимые – это те, которые в результате гражданского оборота закрепляют за собой только родовые признаки (определенное количество скульптур).
  8. Вещи главные и побочные. Побочная вещь нужна для того, чтобы служить главной вещи (оправа в перстне «служит» камню, рама в картине «служит» холсту).
  9. Вещи простые, сложные и соединение вещей. Простая вещь – это та, которая представляет собой физически единое целое, то, что не распадается на отдельные части (камень). Сложная вещь – это вещь, которая представляет собой искусственно (человеком) соединенные простые вещи (из камней сложен дом). Соединение вещей – совокупность отдельных вещей, не соединенных между собой материально (крупинки сахара).

Право владение.

ПОНЯТИЕ ВЕЩНОГО ПРАВА. Вещное право – это один из институтов гражданского права, который представляет собой совокупность правовых , регулирующих общественные отношения, связанные с вещами (это современная формулировка понятия вещного права).

Римские юристы не оставили определения понятия вещного права, но к данному институту также относили также все нормы, регулирующие отношения по поводу вещей (Гай).

СИСТЕМА ВЕЩНОГО ПРАВА (классическая):

  1. Право владение.
  2. Право собственности.
  3. Право пользования чужими вещами – сервитут.
  4. Право пользования и распоряжение чужими вещами
    1. Эмфитевзис
    2. Суперфиций
    3. Залог.

Право владения (posessio) – это фактическое (телесное) обладание вещью, соединенное с намереньем на законном основании относиться к вещи как к своей.

Таким образом, право владения состоит из двух элементов:

  1. Posessio naturalis – телесные момент, это право держания.
  2. Posessio civilis – юридический момент, это право владения.

Римский различал законное и не законное право владения. Законное право владения – это владение, при котором фактическое держание вещи соединено с законным основанием лица относиться к вещи как к свое собственной.

Законные основания (Titulus):

  1. В качестве покупателя
  2. В качестве подарка
  3. Как отказанное по завещанию
  4. Приданное
  5. Данное во исполнения обязательства
  6. Возмещение ущерба
  7. Как брошенное
  8. В качестве наследника.

Незаконное владение – это то, при котором у держателя нет законных оснований относится к вещи как к своей собственной.

Различают два вида незаконного владения:

  1. Добросовестное незаконное владение – когда владелец не знал и не должен был знать о незаконности владения.
  2. Недобросовестное незаконное владение – когда владелец знал и должен был знать о незаконности владения.

Способы приобретения владения – titulus (8).

Право владение наступает с момента, когда телесный и юридический момент соединяются.

Изменение право владения – по средством договоров.

Прекращение право владения – с момента утраты телесного или юридического элемента.

ЗАЩИТА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ.

В отличие от права собственности, которое защищалось исками право владения защищалось интердиктами (интердикты выдавали преторы, как распоряжения о немедленном прекращении любых действий, нарушающих интересы законного владельца) (например, распоряжение претора о возврате вещи владельцу).

Исключение составлял Публицианов иск.

ДЗ записать этот иск.

Право собственности.

Право собственности является наиболее полным правом на вещь. Именно собственник обладает широким распорядительными полномочиями. Любой собственник вещи римского частного права автоматически признавался его законным владельцем. В рамках римского частного права, право собственности выступает всеобщим полномочием – господство по праву Квиритов. Объект частной собственности имел налоговый иммунитет. не знало института конфискации собственности в общественных или государственных интересах.

Право собственности обозначалось термином dominium (). Таким образом, право собственности – это абсолютная лица над вещью (это понятие право собственности). Римские юристы различали понятие права собственности и содержание права собственности.

Содержание права собственности – это правомочия собственника, которыми он обладает как властитель.

В римском праве действовало правило, о том, что у собственника правомочий, огромное количество всего того, что не запрещено законом, тем не менее римские юристы выделили 5 категорий правомочий:

  1. Право владение (jus pasidendi).
  2. Право пользование (jus utendi) – использование вещи по целевому назначению.
  3. Право извлечения плодов (jus fruendi).
  4. Право распоряжения (jus abutendi) – это право лица определять юридическую судьбу вещи.
  5. Право требования вещи из рук незаконного владельца (jus vindikandi).

Данный перечень правомочий не является и не может являться исчерпывающим, т.к. римское право установило принцип «Собственник имеет право со своей вещью делать все, что прямо не запрещено законом».

Однако существуют ограничения право собственности (Самостоятельно).

В период империи была закреплена презумпция свободы вещи, т.е. право собственности трактовалось как право свободное для самого собственника и любые ограничения требовали особых оснований.

Приобретение права собственности.

Способы приобретения права собственности – это факты, с наступлением которых лицо приобретает права собственности.

Титулы приобретения – это юридические факты, которые являются основанием для приобретения права собственности.

Способы приобретения права собственности римские юристы делили на первоначальное – это те, при которых право приобретателя устанавливается независимо от предыдущего права на вещь. Эти способы основаны на naturalis ratio (естественный порядок вещей). В Древнем Риме первоначальные способы регулировались нормами jus gentium.

  1. Occupation – захват (охота, рыболовство, военная добыча). Здесь римляне установили правило: «Вещь переходит в собственность тому, кто первый её захватит». Захват предусматривался в отношении следующего вида вещей:
    1. Ничейные вещи.
    2. Брошенные вещи.
    3. Потерянные вещи – это зависит от стоимости вещи.
    4. Спрятанные – это вещи, которые принадлежат кому-то, но если срок большой, то вещь признавалась thesaurus (клад) «Чья земля, того и клад».
  2. Usucaoip – давность владения – это когда непрерывное владение вещью в течение установленного законом срока порождает для этого лица право собственности на вещь.

    Для usucapio обязательным условием является то, что вещь должна быть чья-то.

     

     

     

     

    Формула usucapio (реквизиты usucapio):

    Reshabilis,         titulus /     bona fides,         passesio,     tempus

1 этап

2 этап

Подходящая вещь Законное основание (8) Добрая совесть (добросовестное заблуждение) Непрерывность владения Законный срок преобретательной давности

1 этап – первое, что выяснял судья.

Непрерывность владения может быть прервана:

  1. Утрата titula.
  2. Нарушение владения

Законный срок преобретательной давности:

  1. По jus civilis (недвижимость – 2 года; движимость – 1 год);
  2. По jus gentium (10 лет, если оба живут в одной провинции; 20 лет, если живут в разных провинциях).

1.3. Specificacio (переработка вещей) – изготовление из определенного материала новой вещи (столяр сделал стол – столяр собственник стула)

1.4 Соединение и смешение вещей. Соединение. Право на присоединившуюся вещь принадлежит собственнику основной вещи.

Смешение вещей – когда нельзя определить, какая вещь главная, а какая побочная (например, сплав металла), то за каждым собственникам признается индивидуальное право на то количество, которое было до смешения (в ценовом выражении).

2. Производный способ. Их отличительные черты:

  1. Полное совпадение актов приобретения и актов отчуждения
  2. Строгий формализм, который необходим для придания акту всеобщего значения свойственного вещному праву( но не свойственного обязательственному праву)
  3. Соразмерность отчуждаемого и приобретаемого права (Павел Юлий: «Никто не может передать прав больше чем имеет сам).

2.1 Tradicio – передача одним лицом другому лицу фактического владения вещью, с целью передачи права собственности на вещь (т.е. самым традиционным способом является сделка).

Элементы tradicio:

  1. Переход владения вещью по воле отчуждателя
  2. Легитимация на передачу вещи
  3. Соглашение сторон о передаче владения вещью с целью перенесения права собственности на вещь
  4. Отсутствие законных запрещений на отчуждение у отчуждателя

2.2. Mancipacio – передача вещи путем обрядового действия (рука) находящихся на территории древнего лациума.

Способы утраты права собственности:

  1. Гибель вещи – и физическая и юридическая
  2. Отказ собственника от своего права
  3. Лишение права на вещь помимо воли собственника (конфискация, кража)

Защита права собственности. Суть обладания исключительным правом на вещь заключается в том, что все третьи лица обязаны воздерживаться от установления любой связи с вещью помимо воли собственника. Нарушение права собственности создает конкретное требование к нарушителю, что может воплотиться в:

  1. Виндикационном иске о возращении вещи (vindikacio rey – верни вещь).

Его формы:

  1. Lege agree sacramento im ren,
  2. agree im rem per sponsionem

    ДЗ что это такое?

  3. Agere im rem per formulam petitoriam – это вещный иск посредством пятиторной формулы (истец основывает требования выдать вещь на своем праве на эту вещь, т.е. все зависело от способности истца доказать право собственности на вещь). Это единственный вид винкационного иска.
  1. Негаторный (негативный) – о недопустимости действий нарушающих связь собственника с вещью и создающих препятствие для реализации воли собственника (action negatoria).
  2. Actio fimium regundorum – иск об установлении границ владения
  3. В исках направленных лично против нарушителей ( action furti, Action leges aguiliae и др.)

Ограничения права собственности. Она не затрагивает сущности права собственности и относится к правомочиям собственника, которые могут быть ограничены или по воле самого собственника или по закону, но в пользу других собственниках.

Содержание ограничения:

  1. In non fasiendon (негативные ограничения) – обязанности воздержаться от определенных действий
  2. In pasiendo (позитивные ограничения) – обязанность терпеть действия других лиц (например, соседа).

Римское право знает только In pasiendo. Непосредственную зависимость собственника от других членов общества выявляли права «по соседству» – Jura vicinitatis. Законы 12 таблиц предусматривают 4 легальных ограничения:

  1. Через день допускать соседа собирать плоды на свой участок с его дерева
  2. Перевешивание (ветвей, корней и д.р.) не должно превышать 15 футов (почти 30 см) и сам собственник участка имеет право срезать.
  3. Надстройка соседа может выпячивать на соседний участок не более чем на 6.5. фута
  4. Обязанность пропускать к местам погребения на своем участке (позднее – за плату).

Бонитарная собственность. Д/З

Общая собственность (communion). Каждый из сособственников является субъектом pars qvota или «идеальная доля».

Солидарная собственность в общей собственности (comunnio) не допускается, т.е. каждый сособственник не имеет права на всю вещь целиком, но каждый имеет право независимо от других сособственников отчуждать свою долю, присваивать с нее плоды и т.п.

Права на чужие вещи – jura inre aliena.

Наряду с правом владения и правом собственности систему вещного права входят специальные вещные права (СВП), которые имеют своим объектам
не вещь, а отдельную функцию вещи (res incarporalis). Особенность СВП, они не конкурируют с правом собственности хотя могут и ограничивать правомочия собственника, но предполагают наличие собственности другого лица на эту же вещь.

Система прав на чужие вещи:

  1. Сервитуты – права пользования чужой вещью
  2. Залог
  3. Имфитебзис
  4. Суперфицио

2-3 – право пользования и распоряжения чужой вещью

Сервитуты (servitus) – функциональное, определенное, бессрочное обременение одного участка «служащего участка»(СУ) (praedium serviens) в пользу другого участка «господствующего участка»(ГУ) (praedium daminas).

В субъективном смысле сервитут– это право одного лица пользоваться в определенном отношении вещью принадлежащей другому лицу. Оно возникло на почве соседских поземельных отношений, носит вещно-правовой характер и значимо против третьих лиц, однако на практике оно требует от собственника СУ in potiendo – терпеть определенные действия со стороны собственника господствующего участка или in non fasiendo (воздерживаться от определенных действий). Таким образом, сервитут не предполагает обязательство на стороне собственника служащего участка, но определяет ограничение его реального права, устанавливая пределы осуществления полномочий собственника.

Сервитут принадлежит не лицу, а имению(участку) и следует за ним независимо от смены собственника участка.

Важнейший критерий сервитута – utilitas praedi (полезность). Земельный участок как пространственно, так и функционально, определенное целое предназначенное для удовлетворения потребностей собственника, но земельный участок является частью земной поверхности и представляет интерес для хозяев соседних участков и общества в целом. Само деление земли на участки является искусственным и поэтому не ведет к полноценному выявлению их природных качеств и возможностей. Вот эта многофункциональность недвижимости и определило на ряду с правом собственности еще и наличие СВП.

Виды сервитутов:

  1. По субъекту права:
    1. личный сервитут – тот который принадлежит определенному лицу персонально
      1. usus – это право личного пользования чужой вещью бес права пользования ее плодами. Это личное персональное, непосредственное получения благ от вещи без возможности передать ее другому лицу. Способы usus: habitacio- проживание, operae servorum – пользование рабочей силой чужого раба.
      2. Ususfrukt – право пользования чужой вещью и извлечение плодов, которое устанавливается в пользу конкретного лица

Ususfrukt не может быть отчужден или передан по наследству (т.е. он является срочным). Его объектам является плодоносящая и не потребляемая вещь, которая принадлежит usufructuariu. Использование вещи не по назначению квалифицировалось как злоупотребление собственностью.

  1. предиальный сервитут(земельный), который принадлежит лицу как собственнику земельного участка. В основе классификации предиальных сервитутов лежит их хозяйственная необходимость, а не место положения участка:
    1. сельские сервитуты

      1.2.1.1 iter – право прохода через чужой участок

      1.2.1.2

      1.2.1.3

      1.2.1.4

      1.2.1.5 право черпать воду на чужом участке

1.2.2 Servitus apenis firendi – право опирать постройку на чужую опору

1.2.3 Servitus stillicidii – отводить дождевую воду через чужой участок

1.2.4 Servitus kloakae – канализация

1.2.5 Servitus akcius no talendi – отсутствие права надстраивать здание выше определенной высоты и загораживать вид соседу

1.2.6 luminis ofisiendi – застраивать окна соседа

Способы установления сервитута:

  1. по воле собственника служащего участка
  2. судебное решение
  3. по давности
  4. по закону

Способы прекращения сервитута:

  1. гибель вещи
  2. смерть управомоченного лица
  3. отказ от сервитута
  4. совпадение сервитутного права с правом собственности на одну и туже вещь
  5. не осуществления сервитутного права в течении 10 или 20 лет

3. Эмфитевзис (emphytevsis) – право пользоваться земельным участком с правом изменения его характера , собирать урожай, закладывать, отчуждать, передавать по наследству.

При отчуждении нужно было предупредить собственника земельного участка. Собственник участка имел право преимущества покупки, а так же на 2% от цены эмфитевзиса.

Субъект эмфитевзиса должен был платить собственнику арендную плату (если не платил более 3 лет, эмфитевзис прекращался), а государству налог.

4. Суперфиций (superficies) – это право возвести здание на чужом участке в городе и пользования им (при этом право собственности на это здание принадлежит собственнику земли).

Субъект суперфиция имел право отчуждать право суперфиция, закладывать, обратно менять сервитутами (usus feructus).

Залоговое право – это группа прав на чужие вещи, где сущность реального обеспечения исполнения обязательства заключается в установлении определенного права кредитора на вещь должника или третьего лица как гаранта исполнения (в объективном смысле)

Право залога – это право кредитора удовлетвориться за счет заранее определенной вещи должника в случае не исполнения обязательства, независимо от того продолжает ли вещь принадлежать должнику и предпочтительно перед всеми другими требованиями (в субъективном смысле

 

 

 

Наследственное право.

  1. Понятие и предмет наследственного права.
  2. Наследование по завещанию.
  3. Наследование по закону.
  4. Легаты и фидиикомесы.

Понятие и предмет наследственного права.

Наследственное право – институт гражданского права, совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения субъекта после его смерти.

Предметом наследственного права является succession – преемство.

Виды преемства:

  1. Succession per universitatem – «универсальное преемство» – это когда на стороне преемника (нового лица) воспроизводится юридическая ситуация предшественника полностью. Наследованием является переход имущества умершего лица кодному или нескольким другим лицам, т.е. это универсальное преемство, т.к. наследник приобретает единым актом все имущество наследодателя как единое целое, т.е. и права, и обязанности – даже те, о которых наследник не знал.
  2. Succession singularis – «сингулярное преемство» – это когда преемник воспроизводит только отдельные права предшественника (это legata – отказ по завещанию и fideicommissia – поручение совести).

Наследственная масса – это совокупный объект частного права, совокупность прав и обязанностей умершего, в том числе правоотношений.

В наследственную массу не входят только строго личные требования из обязательств или правонарушений.

Открытие наследства – это юридический факт, являющийся основанием возникновения у наследника возможности принять наследство. Римское право признает таким фактом смерть наследодателя.

Однако переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику возможен только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

Принятие наследства (aditio hereditatis) – это совершение наследником определенных, предусмотренных законом действий, свидетельствующих о вступлении в наследство.

Закон также предусматривает определенный срок для вступления в наследство (между открытием и принятием наследства) «В РБ – 6 месяцев».

Действия, свидетельствующие о принятии наследства:

  1. Cretio – торжественное заявление о принятии наследства. Сначала публично наследникитакое заявление делали общине, позднее – претору. В 407г. cretio было отменено.
  2. Pro herede gestio – конклюдентное поведение, выражающееся в намерении принять наследство, т.е. проявление распорядительной активности (произведение описи и оценки имущества).

С момента принятия наследства наследник является ответственным не только за имущество наследодателя, но и за его долги. Поэтому наследник имеет право не принять наследство, отказаться от невыгодного наследстваbeneficium abstinendi. Если наследник сомневается в ценности наследственной массы, то он имеет право jus deliberandi – право на размышление (100 дней), а по кодексу Юстиниана – 9 месяцев.

Если наследник принял наследство, то к наследуемому имуществу присоединялось собственное имущество – слияние имущественных масс, и кредиторы наследодателя имели право требовать удовлетворения из общей имущественной массы.

Принятие наследства ведет и к погашению взаимных обязательств между наследником и наследодателем и к прекращению между ними сервитутов.

Лежачее наследство – это имущество, которое является наследственной массой между открытием наследства и принятием наследства.

Выморочное наследство – это имущество, которое не принял ни один наследник (отказ) или наследников не осталось. Такое имущество признавалось ничьим, а значит, могло быть оккупировано любым лицом. В период принципата выморочное наследство передавалось в государственную казну; в период домината – преимущественное право на выморочное наследство имели сенат, церковь, если умерший был их членом.

Наследственная трансмиссия – если наследник, в пользу которого открылось наследство, умирает до его принятия, то право наследования его доли переходит к его наследникам.

Наследование по праву представления – если наследник по закону умирает до открытия наследства, то его доля переходит к его наследникам.

Наследование по завещанию.

Наследование по завещанию – successio testamentaria.

Сущность наследственного права сводится к тому, что лицо как субъект имущественных отношений имеет право самостоятельно определить судьбу имущества и имущественных прав, к кому, в каком объеме после его смерти должны перейти права и обязанности, входящие в имущество.

Завещание – это волевой акт собственника, направленный на определение преемника роли наследодателя.

Завещатель ставит преемника на свое место, возмещая своё будущее отсутствие в обществе (универсальное преемство), он распоряжается своей позицией в гражданском обороте.

Эволюция субъекта права на различных стадиях развития римского права нашла отражение в развитии наследственного права, которому соответствуют и формы завещания:

  1. Провозглашение завещателем своей воли в куриятных комициях (созывались 2 раза в год) – testamento colatis comitiis.
  2. Завещание в готовом к бою войске – testament in procinctu.

1 и 2 в начале классического периода (республиканского) вышли из употребления.

  1. Завещание по средством либрального ритуала и монципации – testamento per aes et libram – оно требовало присутствие 5 (позднее – 7) свидетелей (не из числа подвластных завещателя, т.е. на заинтересованные лица) и весовщика. Преемник лишь на 1 год становился домовладыкой, ожидая того, кто был указан в завещании.

    Завещание не объявлялось, таблички с текстом складывались внутрь и скреплялись 7 печатями. Когда печати вскрывались их текст объявлял претор.

Данный вид завещания существовал на протяжении всей классической эпохи.

  1. В имперский период завещание стало публичным – составлялось перед магистратом, судом, императором.

Условия действительности завещания:

  1. Соблюдение формы.
  2. Содержание завещания:
    1. Назначение наследника или наследников.
    2. Определение долей.

Завещатель должен обладать активной завещательной способностью (правоспособность и дееспособность). Ею не обладали: умалишенные, расточители, несовершеннолетние, alieni, кроме воинов по отношению к военному пекулию.

Наследник должен обладать пассивной завещательной способностью, т.е. способностью принять наследство. Ею не обладали: рабы (за исключением либерти), перегрины, объединения.

На случай смерти наследника или его отказа от принятия наследства наследодатель имел право подназначить наследника – substitucio.

Завещатель имел право до последнего момента жизни пересмотреть завещание – новое завещание отменяет прежнее.

Если в завещании был назначен хотя бы один наследник и даже в ничтожной доле (например, столовая вилка), то все наследство открывалось по завещанию, т.к. действовало правило – «никто не может умереть частично с завещанием, частично без».

 

 

 

Обязательственное право

  1. Понятие и юридическая природа обязательства
  2. Стороны в обязательстве
  3. Прекращение обязательства
  4. Неисполнение и ответственность
  5. Способы обеспечения обязательств

Понятие и юридическая природа обязательства

Оbligatio (обязательство) – субъективная юридическая ситуация, основанная на личной связи между конкретными участниками гражданского оборота, которая состоит в формальной возможности для стороны «кредитор» (К) требовать от другой стороны «должник» (Д) определённого поведения – предоставления – в свою пользу.

Требования кредитора является выражением всеобщего требования соблюдения права, действующего в государстве, в обществе (из источника«Институция Юстиниана»).

Притязание кредитора является правовым ожиданием, предметом которого является предоставление со стороны должника как участника правового общения в государстве. Обязательства придаёт распределительным отношениям в обществе абстрактную форму и позволяет преодолеть натуральный характер обмена.

Павел Юлий (римский юрист): «сущность обязательства состоит не в том, чтобы какой-то предмет или servitut стали нашими, а в том, что другое лицо принуждать в нашу пользу перенести собственность, или сделать что-то, или обеспечить.»

Предсказуемость поведения должника и не материальный характер блага, обретённого кредитором, делают обязательства частью волевых связей свободных индивидов. Это значит, что должник подчиняется кредитору не как к отдельному лицу, а праву. Воля должника свободна, т.к. кредитор от него не имеет права требовать больше, чем предусмотрено правом.

Правовая природа обязательства предполагает формальную свободу должника и ответственность, которая эквивалента праву, которое приобрёл кредитор.

Удовлетворение кредитора не возможно без свободы должника. Отказ должника исполнить требования кредитора делать его нарушителем закона. Таким образом, с точки зрения права зависимое положение должника проявляется только в случае неисполнения обязательства.

Структура обязательства:

  1. Долг – обязанность к определённому поведению
  2. Ответственность, т.е. потенциальное ухудшение положения должника в соответствии с общими нормами.

Ответственность наделяет долг качеством свободного сотрудничества, необходимого для развитых экономических отношений.

В древнем мире (до римлян) ответственность не имела потенциального характера, и любое обязательство вело должника к личному подчинению кредитору. Римские юристы придали ответственности по обязательствам потенциальный характер. Обязательство стало правоотношением, основанным на доверии – credo («верю»). Обязательственное правоотношение рассчитано на прекращение путём исполнения.

Реквизиты предоставления (предмета обязательства):

  1. Имущественное содержание
  2. Предоставление должно быть личным
  3. Предоставление должно быть определённым
  4. Предоставление должно быть возможным
  5. Предоставление должно быть дозволенным

Имущественное содержание: предоставление стало имущественным с момента замены легисакционного процесса формулярами, когда определение предмета судебного разбирательства потребовало определения денежного выражения объёма ответственности (личная расправа над должником была заменена расправой над его имуществом). Если интерес кредитора не имел имущественного характера (например, требование заключить брак), то заключали соглашение о денежном штрафе – stipulationpoenae.

Предоставление должно быть личным:долг не может состоять в поведении третьих лиц.

Предоставление должно быть определённым: для установления обязательства необходимо фиксация его предмета и объективность в определении содержания, требуемого от должника поведения.

Предоставления должно быть возможным:Цельс сказал: «Обязательство с невозможным предметом – ничтожно, например, если объект не существует в природе, или обещано физически или юридически не возможное.

Предоставление должно быть дозволенным:оно должно соответствовать праву или добрым нравам.

Классификация обязательств.

  1. По характеру признания правовой системы Древнего Рима: а) цивильно, т.е. по древнему праву; б) obligationhonoraria–преторские обязательства, когда кредитор претендует на удовлетворение по суду, т.е. с преторской защитой; в) obligationnaturalis – натуральные обязательства (когда долг не сопровождается ответственностью, на стороне кредитора не возникает искового требования) (они возникают внутри тесной социальной группы, например, между домовладыкой и oliene)
  2. По источнику возникновения:
    1. Ex contraktu–из договора;
    2. Ex delictu–из деликтов (из причинения вреда).

Данное деление источников обязательства Ульпиан и Пипиниан назвали двухчастным делением.

Однако римское право знает еще 2 источника обязательств:

  1. Quasi ex contraktu (как бы контракты) – это обязательство возникающее при отсутствии между сторонами договора, но по юридическому характеру и содержанию они схожи с обязательствами, возникающими из договоров. (ведение чужих дел без поручения ;обязательства возникающие вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого; оплата недолжного)
  2. Quasi Ex delictu (как бы деликты) –обязательства, которые возникают из недозволенных действий, которые не являются деликтами. (судья нес ответственность в полном объеме за ненадлежащее судопроизводство; за вылитое или выброшенное из здания, ответственность несет хозяин здания; за поставленное и подвешенное на здании; за вредоносные действия прислуги заведений, несет ответственность их собственник, а также за пропажу вещей постояльцев).
  3. По предмету obligacio в случае невозможности исполнения в результате гибели объекта предоставления: альтернативные- когда стороны в договоре предусматривают возможность гибели вещи ( как объекта предоставления) и определяют какой вещью может быть заменена погибшая вещь. Это возможно если вещи определены индивидуальными признаками.

Таким образом, обе вещи (как оба предмета предоставления) являются предметом обязательства, но альтернативное обязательство прекращается исполнением одного из них.

Следует отличать от факультативного – когда должник управомочен предложить взамен установленного предоставления другое( таким образом в факультативном обязательстве только одно предоставление).:родовые обязательства – когда предметом предоставления выступают родовые вещи ( пшеница, скот, мебель , рабы,).

«Родовые вещи не гибнут».

Стороны в обязательстве.

Обязательство является строго личным правоотношением между кредитором и должником.

Кредитор это сторона, которая имеет право требовать

Должник – сторона, на которой лежит обязанность исполнить требования кредитора.

Часто как на стороне должника, так и на стороне кредитора может быть несколько лиц. В зависимости от распределения между сокредиторами и содолжниками прав и обязанностей, обязательства подразделяются на:

  1. Долевые – права и обязанности их распределены изначально по долям.
  2. Солидарные – каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения в полном объеме за всех кредиторов ( затем, его сокредиторы имеют право требовать от него) или каждый из должников должен исполнить требование кредитора за всех содолжников ( затем он имеет право регрессного требования от содолжником).
    1. Субсидиарное обязательство (дополнительное) – при которых помимо основного кредитора или должника существую дополнительные кредиторы или должники ( по договору поручения).

     

Замена лиц в обязательстве. ( на зачет)

С развитием экономических отношений появилась необходимость в правовом регулировании замены лиц на стороне кредитора или должника (т.е. обязательство перестало быть абсолютно непередаваемым): novatio – это преобразование прежнего долга в другое обязательство, т.е. обновленное обязательство – прежнее обязательство погашается путем установления нового.

Условия novatii-общее согласие кредитора, должника и нового кредитора на замену обязательства. Наличие в договоре нового элемента по сравнению с прежним договором.

Cessio – это перенос на другое лицо идентичного требования в форме процессуального представительства, при котором кредитор уступающий право требовать ( цедент) назначает по своему усмотрению лицо ( цессионария) которому он уступает свое право требовать, как своему представителю. При этом цессионарий имеет право отстаивать в суде свое право и оставить взысканное с должника себе. Цедент, имел право не уведомлять должника о цессии.

Позднее законодатель в древнем Риме был вынужден принять норму обязывающую цессионария уведомлять должника о цессии. Также было разрешено, что кредитора можно поменять только в форме новации.

Прекращение обязательства

Римское право классифицирует способы прекращения обязательства:

  1. Которые производят ipso jure(в силу самого права) и лишают кредитора права требования:
  • Solucio-исполнение обязательства
  • Замена исполнения (если у должника было имущество, которое от ни смог продать, найти другого покупателя, то кредитор в счет долга должен принять это имущество
  • Navatio
  • Совпадение, когда совпадают лица на одной стороне например при наследовании –confuzio. Конкуренция основания- при переносе собственности на определенную вещь( кредитор получал вещь в собственность по другому основанию от третьего лица как наследник. Если безвозмездно, то обязательство прекращалось, если возмездное, о у кредитора оставалось право требовать
  • Смерть кредитора или должника если обязательство носит личный характер
  1. Которые производят эффект ope exertions,когда требование кредитора сохраняется но может быть опровергнуто исковым возражением должника:

2.1.замена исполнения

2.2. соглашение о не предъявление требования (прощение долга)

Римское право предусматривает особую форму – compencatio – зачет. Он может быть основанием прекращения обязательства только по усмотрению судьи. Условия зачета:

  1. Оба требования должны быть встречными.
  2. Срок платежа по обоим уже должен наступить.
  3. Требования должны быть однородными (деньги-деньги).
  4. Требование должны быть ликвидными (не запутанными) и только в том размере, в котором одно требование совпадает со вторым.

Нельзя требовать зачета, если основанное требование направлено на возврат вещи, которое присвоено незаконно.

Условия исполнения обязательства «всякое обязательство нормально прекращается его исполнением»

Для этого необходимо выполнить ряд условий:

  1. Исполнение должно быть произведено лицом способным распоряжаться имуществом.
  2. Исполнение должно быть произведено лицу способному его принять. Исключение – личное обязательство.
  3. Исполнение должно соответствовать содержанию обязательства, т.е. должно быть полным не по частям. (замена исполнения только с разрешением кредитора.)
  4. Исполнение должно быть произведено в определенном месте (если в договоре это место не указано, то по месту заключения договора).
  5. Обязательство должно быть исполнено в срок, который должен быть предусмотрен в договоре или вытекает из характера обязательств. Если в договоре срок не установлен – то по первому требованию кредитора.

Просрочка (mora):

  1. Со стороны должника – mora solvendi. Ответственность такая же, как при не исполнении. Просрочка должника прекращалась, если должник предложил кредитору «отчисть, просрочу» – возместить убытки и процент.
  2. Со сторону кредитора – mora accipiendi. Кредитор должен был возместить должнику убытки на хранение вещи.

Риск случайной гибели вещи ложиться на должника, если просрочка по его вине или на кредитора, если просрочка по его вине.

Неисполнение и ответственность

Римскому право чуждо сведение понятия ответственности только к обязанности возместить ущерб. Частное правонарушение является источником требования защищенного штрафным иском. Ответственность должника была различна в зависимости от того являлась ли исполнение объективно возможным или невозможным.

Ответственность исключается при действии vis maior (не преодолимая сила), т.е. объективных факторов независящих от воли человека.

Если же исполнение было объективно возможным, то основанием ответственности является наличие вины, которое определяется объективными и субъективными критериями.

Субъективные критерии вины – это психологическое отношение должника к не желаемому для кредитора событию:

  1. Dolus – умысел
  2. Culpa – провинность, небрежность, неопытность.
    1. Culpa lata – грубая небрежность
    2. Culpa levis – легкая небрежность

Объективные критерии вины предполагает, что должник несет ответственность в независимости от своей вины. Должнику в вину ставиться сам факт наступления невозможности исполнения, т.е. причинная связь не учитывается. (например: ответственность за сохранность вещи.)

Не исполнение обязательства влечет обязанность должника возместить убытки, которые классифицируются на:

  1. В зависимости от характера убытков:
    1. Реальные или положительные потери
    2. Упущенная выгода, т.е. не поступление того что мог бы получить кредитор.
  2. В зависимости обусловленности убытков фактом нарушения договора:
    1. Прямые
    2. Косвенные

Способы обеспечения обязательств

Зависимость кредитора от произвола должника компенсируется ответственностью должника, которая представляет собой форму косвенного принуждения к исполнению, а также личными и реальными гарантиями.

Личная гарантия – это введение дополнительного ответственного лица.

Реальная гарантия – это установление власти кредитора над вещами должника.

Личные гарантии должника. Adpromissio – поручительство на стороне должника, как дополнительная стипуляция третьего лица при заключении основного обязательства.

Стипуляция – это одностороннее обязательство, т.е. у одной стороны только право без обязанностей, а у другой только обязанности без права.

Таким образом, обязанность поручителя зависит от основного обязательства. Предмет ответственности поручителя не может превышать объем основного обязательства.

Формы личной гарантии обязательства:

  1. Sponsio – дополнительная стипуляция третьего лица на стороне, принимающей ответственность за факт неисполнения обязательства основным должником.

Отличие: основной должник так же несет ответственность. Спонсор (дополнительный должник) гарантирует поведение третьего лица и от части принимает обязательства.

  1. Fidepromissio – дополнительная стипуляция третьего лица.

Отличие: на неё не распространяется режим регрессного требования.

  1. Fideiussio – дополнительная стипуляция третьего лица.

Отличие: ответственность третьего лица переходит по наследству.

Реальные гарантии обязательства.

  1. Задаток.
  2. Неустойка – это обязательство должника выплатить кредитору определенную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
  3. Залог

Залоговое право – это группа прав на чужие вещи, где сущность реального обеспечения исполнения заключается в установлении определенного права кредитора на вещь должника или третьего лица как гаранта исполнения обязательства (понятие в объективном смысле).

Право залога – это право кредитора удовлетвориться за счет заранее определенной вещи должника в случае неисполнения обязательства независимо от того, продолжает ли вещь принадлежать должнику и предпочтительно перед всеми другими требованиями (в субъективном смысле).

Залоговое право, предназначенное для обеспечения обязательства, является акцессорным (добавочным) обязательством. Т.к. реальная гарантия обязательства представляет собой правоотношение, зависимое от основного обязательства, при котором кредитор выступает должником при залоге, а залогодатель является кредитором при условии исполнении долга. Исполнение основного обязательства ведет к прекращению залогового права и залогодатель получает требование к залогодержателю о восстановлении права на вещь.

Заложенная вещь пользуется абсолютной защитой против любого лица, у которого она окажется, т.е. вещь продолжает оставаться предметом залога даже тогда, когда она переходит в собственность другого лица.

Формы залога:

  1. Efiducia cum kreditore – это когда вещь должника передается кредитору по средствам манципации (обряда) в обеспечении долга на праве собственности на условиях возврата её в собственность должника при исполнении обязательства.
  2. Pignus («ручной заклад») – когда вещь передается во владения (не в собственность).
  3. Hypotehca – вещь остается во владении и в собственности должника, а кредитор получает право требовать её у должника или третьего лица в случае неисполнения обязательства, продать её и из вырученной суммы получить удовлетворение.

Если на одну вещь устанавливалось несколько залоговых прав, то их соотношение определяется временем установления залога (т.е. старшинством), т.е. право требовать вещь для продажи имеет право первый залогодержатель, он продает вещь, забирает свою сумму, а остаток передает второму.

 

 

  •  
Метки текущей записи:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Автор статьи:
написал 302 статьи.
Комментарии:

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.